Наследство по завещанию

Наследство по завещанию

[01.05.2012]

 

Наследство по завещанию

Автор: Хагажеева Радима.

Из-за недоработок в части наследования, как завещатели, так и наследники сталкиваются с проблемами. У первых возникает вопрос, как правильно разделить имущество и составить верное завещание, вторые как избавиться от других дольщиков или признать завещание недействительным. Кроме того оформление наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не в полной мере отвечает требованиям законодательства…

История развития наследственных отношений

С зарождения племенной принадлежности и имущественного обособления людей, появилась потребность в наследовании. При этом наследниками являлись родственники, которые могли распоряжаться имуществом. Развитие наследственных отношений как юридическая составляющая началась в Древнем Риме, однако завещатели формулировали свое решение в устной форме в присутствии множества свидетелей.

 

В России наследование по завещанию возникло с возникновением христианства. Первые известные упоминания о способах отношений наследования содержатся в памятнике права X-XIII веков - «Русской правде». На тот период существовал договор, который носил название «остатка», в котором было выражено волеизъявление наследодателя относительно раздела его имущества между членами его семьи. Они могли получить в наследство только движимое имущество, а земля не являлась еще объектом частной собственности.

Следующее развитие наследования по завещанию, началось во время царствования Петра 1. В этот период создается указ о единонаследии, где устанавливался переход всего имущества к одному сыну. Однако в 1731 году данный указ был отменен Анной Иоанновной, из-за несогласия в обществе.

В русском дореволюционном наследственном праве существовало ограничение воли наследодателя. Распоряжаться родовым имуществом собственник мог лишь в двух случаях:

 

  1. если он не имел ни детей, ни иных, нисходящих по прямой линии, родственников, и в этом случае, минуя своих ближайших наследников и не взирая на степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода);
  2. при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода).

После октябрьского переворота 1917 года, право претерпело существенные изменения. Так в ГК 1924 года давалось определение завещания, а также уточнение наследников.

В 1945 году в Гражданский кодекс были внесены изменения, где согласно ст. 534 каждый гражданин наделялся правом оставить все свое имущество или часть его, не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода, одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным организациям.

Как правильно составить завещание

Сейчас оформление наследства, распоряжение имуществом на случай смерти можно только при наличии нотариально удостоверенного документа – завещания.

Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства и составляется лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособности в полном объеме. Завещание совершается лично, оно не может быть совершено через представителя, действующего на основании доверенности или по закону (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

При составлении завещания важно помнить, что каждое слово в завещании не должно формулироваться двояко, чтобы у наследников не возникло споров и сомнений о решении завещателя.

Местом открытия завещания, в основном, является последнее место жительства наследодателя. Однако, если оно не известно, то открытие завещания происходит в месте нахождения имущества.

Законодательство предусматривает круг лиц, которые независимо от содержания завещания имеют право на не менее чем на половину всего имущества – это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя и не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

В чрезвычайных случаях, когда завещатель в силу тяжелой болезни или неграмотности не может подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса - http://notariuz.ru/kuplja-prodazha-dolejj/. Но в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя.

Кроме того, завещатель, который находится в положении, угрожающем его жизни, и лишен возможности составить завещание по всем правилам, может изложить волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Данное волеизъявление будет считаться его завещанием, если он в присутствии двух свидетелей написал и подписал данный документ. Однако, такое завещание подлежит исполнению после признания судом факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Таким образом, завещание является строго регламентированным и любое несоблюдение правил в дальнейшем может негативно повлиять на передачу имущественных прав наследникам.

Недостатки в системе наследования по завещанию

Существует ряд проблем в системе наследования по завещанию, с которыми могут столкнуться как завещатели, так и наследники.

Перед завещателями возникает вопрос, как правильно разделить долю и составить верное завещание, после которого у наследников не возникнет вопросов.

У наследников возникает вопрос, как признать завещание недействительным, если они не согласны с содержанием. Такая проблема может возникнуть, если в завещании указываются люди, которые состоят в дальнем родстве, или после получения доли недобросовестными лицами путем введения в заблуждение завещателя при изъявлении своей воли. Под влияние таких людей обычно попадают люди престарелого возраста с физическими недостатками, к которым можно войти в доверие.

В судебной практике такие споры рассматриваются наиболее часто, и как правило заинтересованные лица подают исковое заявление о признании завещаний недействительными ввиду того, что завещатель на момент составления завещания не отдавал отчет своим действиям.

Согласно ГК ст. 168 - ст. 179 завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными.

Так в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным завещание:

  • не соответствующее закону или иным правовым актам;
  • совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме;
  • совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
  • совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п.

Однако, как показывает практика, признать завещание недействительным, можно только при наличии явных нарушений закона при его составлении, что бывает очень редко.

Естественно на решение завещателя повлиять практически не возможно, однако для пресечения неправомерных действий иными лицами, например, составление нескольких завещательных распоряжений, нужно указывать место и время его составление. Так же, кроме письменной формы завещания, можно использовать средства видеофиксации (видеокамера, диктофон и т.п), которая поможет упростить разрешение судебных споров по поводу достоверности воли завещателя.

Завещание и брачный договор

Как показывает практика, многие супруги, что бы избежать раздела имущества, оформляют свою долю на ближайших родственников, однако это может привести к возникновению другой проблемы. В этом случае имущество может быть разделено на большие части, чем планировалось.

Другой вариант – оформление имущества на детей. Но это может ограничить право родителей распоряжаться имуществом, а также, если возникнет спорный вопрос между супругами, вплоть до развода, может оказаться, что фактическое распоряжение имущества и опеку над ребенком может осуществлять совсем не тот супруг, который это имущество передал.

Наиболее сложный вопрос возникает, если один из супругов имеет детей от предыдущего брака. В случае смерти, брачный договор, заключенный между супругами, прекращает свое действие, а при наследовании по закону наследниками будут стоять дети и от предыдущего брака, а родные лишаться части наследства. Чтобы избежать таких проблем, лучше всего составлять завещание с учетом пунктов, оговоренных в брачном договоре.

Выводы

Завещание, бесспорно, является важным документом в регулировании имущественных отношений на случай смерти. При составлении завещания нужно помнить, что оно должно быть нотариально удостоверенным и не должно формулироваться двояко.

Наследниками в завещании можно указать одного или несколько лиц, без указания причин такого решения.

Однако надо помнить, что законодательство предусматривает круг лиц, которые независимо от содержания завещания имеют право на не менее чем на половину всего имущества.

Помните, что брачный договор - это своего рода сделка, и теряет свою силу в случае смерти одного из супругов. Кроме того, брачный договор не регулирует вопросы наследства, и поэтому не должен содержать элементы завещания.

P.S.

Постановление Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. включает в себя 96 пунктов, в которых приводятся разъяснения норм части третьей Гражданского Кодекса РФ, Жилищного, Семейного и Гражданско-процессуального кодекса РФ, закона о нотариате и других нормативно-правовых актов.

 

 

Наши партнеры
РискИнфо Оценка залогового имущества BEintrend.ru. Финансовый и инвестиционный анализ предприятий Риск академия Издательство Главная книга